Читать онлайн Наследственное право бесплатно
Глава 1. Общие положения о наследовании
1.1. Понятие и основания наследования
Появление и развитие института наследования непосредственно связано с развитием человеческого общества, в связи с чем его можно считать одним из древнейших правовых институтов.
Правовое регулирование взаимоотношений, которые появляются во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам, не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Появление, развитие и практика использования многих институтов наследственного права имеет свои истоки в римском праве. Именно из римского права были восприняты большинством современных правовых семей «юридические механизмы» регулирования наследственных отношений. Именно там можно найти истоки тех многих новелл, установленных ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Наследственное право имеет специфические особенности возникновения и развития. Обращение к истории наследственного права показывает влияние реформ и революций на наследственные правоотношения.
История развития наследственного права указывает, что в эпоху Древней Руси, отличавшейся своими дискриминационными по нынешним меркам нормами, имущество не могли наследовать дочери, в том числе княжеских или купеческих родов, – только сыновья.
Именно Москва стала родоначальницей изменения ситуации в сторону уравнения в правах. Именно в этом городе впервые издан указ, согласно которому женщина не наследует до тех пор, пока живы ее братья. По сути, она входила в состав наследников из первой очереди, но определенные преференции имели только мужчины.
Но Руси не суждено было стать первым государством, отменившим дискриминацию при наследовании. Таковой стала Франция в конце XVIII века – именно там были упразднены сословия и прочие различия, а также уравнены в таких правах мужчины и женщины.
В Декрете ВЦИК «Об отмене наследования», опубликованном 1 мая 1918 г.1, говорилось, что «наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется». После смерти владельца имущество, движимое и недвижимое, становилось государственным достоянием.
В основу раздела о наследовании ГК РСФСР 1922 г. был положен Декрет ВЦИК 1922 г., установивший право наследования по закону и/или по завещанию для супруга и прямых нисходящих потомков в пределах общей стоимости наследственной массы 10 тысяч золотых рублей. Данный предельный размер был отменен Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г.
С 1928 г. усыновленные и их потомство включаются в круг наследников по закону, появляется запрет на лишение несовершеннолетних наследников обязательной доли, которая составляла не менее доли, причитавшейся им при наследовании по закону; устанавливается возможность составления завещания в пользу граждан, государства, партийных, профессиональных и общественных организаций.
С 1936 г. наследование объявлено конституционным правом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию» в число наследников включены нетрудоспособные родители, братья и сестры наследодателя, а также введено разделение наследников на три очереди. При отсутствии наследников по закону предоставлялось право завещать имущество любым лицам, право на обязательную долю сохранялось за несовершеннолетними детьми и другими нетрудоспособными наследниками.
Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 г. внесли ряд изменений в части определения круга наследников по закону, расширили свободу завещания. Далее в Российской Федерации был утвержден 11 июня 1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г. Гражданский кодекс РСФСР.
Именно положения ГК РСФСР 1964 г. и Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. действовали на территории Российской Федерации до 1 марта 2002 г., когда в действие вступила ч. 3 ГК РФ, разд. 5 которой посвящен наследственному праву.
Право каждого гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться находящимся у него в собственности имуществом, а также завещать его по своему усмотрению называет Конституция РФ 1993 г. среди основных прав и свобод. Право наследования гарантируется государством (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).
В одном из своих определений Конституционный Суд РФ так охарактеризовал приоритетную задачу Российского государства на современном этапе развития: «государство, объявившее своей целью создание рыночной экономики, основанной на приоритете частного предпринимательства и частной собственности, должно обеспечивать в числе прочего и такую регламентацию права наследования, которая способствовала бы укреплению и наибольшему развитию частной собственности, исключала бы ее необоснованный переход к государству».
Ч. 3 ГК РФ по сравнению с предшествующим законодательством значительно преобразила институт наследования, в связи с этим правовое регулирование наследственных правоотношений было поднято на совершенно новый уровень развития. Тем не менее, несмотря на множество, без сомнения, положительных новелл, проблемных вопросов в юридическом регулировании наследственных правоотношений по-прежнему остается немало.
Гражданское (равно ему наследственное) законодательство распространяется на всех граждан РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Но при этом они должны соблюдать требования разд. 5 ч. 3 ГК РФ.
Действие разд. 5 ч. 3 ГК РФ во времени связано с моментом его введения в законную силу.
Ч. 3 ГК РФ применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.
По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие ч. 3 ГК РФ, разд. 5 «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О введении в действие ч. 3 ГК РФ», он введен в действие с 1 марта 2002 г. Следовательно, по общему правилу нормы Кодекса должны применяться к наследственным отношениям, возникшим после введения его в действие, то есть после 1 марта 2002 года, и не имеют обратной силы.
Действие в пространстве определяется правилом, согласно которому законы РФ распространяются на всю ее территорию. Законодательные акты субъектов РФ имеют силу на своей территории.
В процессе наследственного правопреемства осуществляется переход имущества умершего, т. е. наследственной массы, в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, только если нормами ГК РФ не установлено иное (ст. 1110 ГК РФ). Таким образом, действующее российское законодательство устанавливает в качестве общего правила систему универсального правопреемства в наследственных правоотношениях, предусматривая лишь возможность при прямом на то указании сингулярного правопреемства, характеризующегося исключительным характером. Так, например, сингулярное правопреемство будет осуществляться при завещательном отказе или завещательном возложении, когда приобретающее что-либо лицо фактически не является самостоятельным наследником, а получает имущество через наследника, на которого налагается завещанием обязанность по исполнению таких распоряжений.
Именно эти два аспекта – способ, при помощи которого осуществляется процесс правопреемства, а также характер приобретаемого имущества, и позволяют разграничить универсальное и сингулярное правопреемство. В универсальном правопреемстве2, в отличие от сингулярного, переход происходит непосредственно от наследодателя к наследникам (без каких-либо посредников3), а также в отношении всей наследственной массы, без каких-либо исключений, т. е. определяющим является то, что «все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое»4.
До 1 июня 2019 г. в российском законодательстве о наследовании было предусмотрено только два основания наследования – по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ), с закреплением приоритета для наследования по завещанию, в то время как наследование по закону могло осуществляться только если:
– завещание отсутствует;
– завещание признано недействительным;
– наследники по завещанию умерли ранее открытия наследства;
– наследники по завещанию отказались от наследства;
– наследники по завещанию не приняли наследство;
– наследники по завещанию признаны недостойными;
– есть незавещанное имущество.
С 1 июня 2019 г. ГК РФ дополняется двумя новыми конструкциями – совместными завещаниями и наследственным договором, и если первое становится лишь подвидом наследования по завещанию, то второе создает самостоятельное основание наследования.
1.2. Основные понятия наследственного права
Понятие наследства (наследственной массы, наследственного имущества) выступает в качестве одной из основополагающих категорий наследственного права.
Состав наследственной массы определяется на день открытия наследства и включает в себя то, что принадлежало наследодателю, – вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Однако из состава наследства исключаются определенные категории объектов. К ним относятся:
– права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина);
– права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, права одаряемого по договору обещания дарения, если договором не предусмотрено иное);
– личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право на честь и достоинство личности, деловая репутация и т.д.).
Применительно к ч. 2 ст. 1112 ГК РФ в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» отмечается, что поскольку право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)) лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм. В случае предъявления наследниками иных требований, связанных с выплатами сумм в возмещение вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья наследодателя (например, иска о перерасчете размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни), суд вправе отказать в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ) или прекратить производство по делу (абз. 7 ст. 220 ГПК РФ), поскольку ч. 2 ст. 1112 ГК РФ с учетом положений ст. 1183 ГК РФ исключает возможность перехода к правопреемникам прав, связанных с личностью наследодателя5.
К примерам объектов, которые не могут входить в состав наследства в силу прямого указания закона, следует отнести норму п. 1 ст. 1185 ГК РФ, закрепившую в развитие положений п. 2 ст. 1112 ГК РФ особый порядок для наследования государственных наград, фактически исключив из состава наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации.
Сама наследственная масса составляет единое целое, включающее в свой состав не только имущество, но и имущественные права – принадлежавшие на момент открытия наследства наследодателю права и обязанности, в том числе возникающие из договоров. И если права наравне с принадлежавшим наследодателю имуществом можно отнести к активу наследства, то обязанности наравне с долгами наследодателя составляют его пассив (т. е. это те обязательства, в которых умерший выступал в качестве должника, в отличие от актива, где он был кредитором).
В силу универсальности имущественные права и обязанности могут входить в состав наследства, если наследодатель являлся их субъектом на день открытия наследства, в частности:
– обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 2 ст. 581 ГК РФ);
– права получателя ренты по договору постоянной ренты могут переходить по наследству гражданам, а также некоммерческим организациям, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п. 1 ст. 589 ГК РФ);
– в случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора (п. 2 ст. 617 ГК РФ);
– в случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического лица – ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) (п. 2 ст. 700 ГК РФ);
– в случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае договор прекращается. Осуществление прав и исполнение обязанностей умершего правообладателя до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществляются управляющим, назначаемым нотариусом (п. 2 ст. 1038 ГК РФ).
Вместе с тем отдельные виды договоров прекращаются смертью, как правило, одной из сторон. Например:
– договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 701 ГК РФ);
– договор поручения прекращается вследствие смерти доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК РФ);
– договор комиссии – вследствие смерти комиссионера (ст. 1002 ГК РФ);
– агентский договор – вследствие смерти агента (ст. 1010 ГК РФ);
– договор доверительного управления имуществом – вследствие смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим или выгодоприобретателем, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1024 ГК РФ);
– одним из оснований прекращения договора простого товарищества является смерть товарища, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища его наследниками (абз. 4 п. 1 ст. 1050 ГК РФ).
В некоторых случаях закон предусматривает прекращение смертью не договора, а прекращение определенного имущественного права, существовавшего у наследодателя в таком договоре. Так, п. 2 ст. 672 ГК РФ устанавливает, что договор социального найма жилого помещения продолжает действовать: «в случае смерти нанимателя … договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом помещении».
Исключительный случай составляет договор пожизненной ренты, установленный в пользу нескольких граждан (ч. 2 ст. 596 ГК РФ). ГК РФ исходит из того, что этот договор прекращается смертью только такого получателя ренты, который является последним. Предшествующая смерть других получателей ренты не ведет к прекращению договора. Каждая такая смерть, однако, ведет к изменению долей в праве на получение ренты, установленных договором. «В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты» (абз. 2 п. 2 ст. 596 ГК РФ). Это правило препятствует включению данной доли в состав наследства после смерти одного из получателей ренты.
При этом необходимо отличать те права и обязанности, которые переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, от прав и обязанностей, возникающих у них в связи с принятием наследства, содержащего в себе определенные элементы, т. е. таких прав, которые не принадлежали умершему.
К числу таких прав относятся:
– право наследника члена соответствующего кооператива быть принятым в члены жилищного, дачного или иного потребительского кооператива на основании п. 1 ст. 1177 ГК РФ;
– наследники дарителя имеют право требовать в суде отмены дарения, если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя (п. 1 ст. 578 ГК РФ);
– наследники жертвователя наделены правом требовать отмены пожертвования, если использование пожертвованного имущества осуществляется не в соответствии с указаниями жертвователя (п. 5 ст. 582 ГК РФ);
– наследники поверенного обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения смертью поверенного. Они обязаны также принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, а затем передать это имущество доверителю (ст. 979 ГК РФ);
– в случае прекращения доверенности в результате смерти лица, которому она была выдана, его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность (п. 3 ст. 189 ГК РФ);
– наследникам застрахованного лица закон предоставляет право на иск о признании договора личного страхования недействительным (п. 2 ст. 934 ГК РФ).
. Смерть физического лица в силу закона прекращает его правоспособность, а имущественная масса умершего гражданина в силу закона переходит к другим лицам. Со временем открытия наследства связано определение круга лиц, призываемых к наследованию, состава наследственной массы, сроков принятия наследства или отказа от него; срока выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательства, которым следует руководствоваться, и пр.
Открытие наследства означает возникновение наследственных правоотношений, для чего необходимо наличие определенного основания – юридического факта, с которым закон связывает возникновение таких отношений6.
К числу данных юридических фактов, безусловно, относится смерть гражданина. Однако не обязательно она должна быть фактической, разнозначными последствиями обладает и объявление гражданина судом в установленном порядке умершим (при этом предварительное признание его безвестно отсутствующим не требуется).
Основаниями объявления гражданина умершим являются:
– отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания в течение пяти лет;
– либо, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может принять решение об объявлении гражданина умершим по истечении шести месяцев со дня его предполагаемой гибели (ст. 45 ГК РФ).
Исключением является случай, когда военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, тогда он может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства признается момент смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Если момент смерти умерших в один день граждан установить невозможно, для целей соблюдения процедуры наследования они считаются умершими одновременно и не наследуют друг за другом. Указанные лица называются коммориентами (commorientes – умирающие одновременно). При этом к наследованию будут призваны наследники каждого из них.
Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации выдается органом записи актов гражданского состояния или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган записи актов гражданского состояния. В случае смерти гражданина РФ за пределами Российской Федерации – консульским учреждением РФ (ст. 3–5; 67–68 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»7).
В случае объявления судом гражданина умершим документом, подтверждающим факт смерти, также является свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда (п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).
. С местом открытия наследства связано решение вопроса о применимом к отношениям по наследованию праве, а также определение лица уполномоченного в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство (нотариуса или иного должностного лица), к которому следует обратиться наследникам и иным заинтересованным лицам.
В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 20 ГК РФ). Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (т. е. малолетних), либо граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Из этого следует, что в случае смерти малолетнего местом открытия наследства считается место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживают его родители или усыновители, а в случае смерти гражданина, находившегося под опекой (независимо от его возраста), – место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживает его опекун. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам.
В случае смерти недееспособных или не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом открытия наследства считается место нахождения соответствующей организации, признаваемой согласно п. 4 ст. 35 ГК РФ опекуном или попечителем такого лица.
Местом открытия наследства является именно постоянное место жительства наследодателя, а не место временного его пребывания. В связи с этим следует иметь в виду, что в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя.
Так, «после смерти лиц, являвшихся военнослужащими срочной службы, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу. После смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях и т.п., находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение.
Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу»8.
Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.
Органами регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации являются территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. При отсутствии в населенных пунктах указанных органов их функции в сфере регистрационного учета выполняет местная администрация (ст. 4 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»9).
Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами России, однако после его смерти на территории Российской Федерации осталось принадлежащее ему имущество, то в таких случаях место открытия наследства определяется по месту нахождения наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.
Возможность выбора нотариуса в г. Москве для оформления наследства появилась после введения программы – электронной системы учета наследственных дел «Наследство без границ», введенная в эксплуатацию с 01.08.2005 г.
С этой даты для оформления наследства можно обращаться к любому уполномоченному вести наследственные дела нотариусу г. Москвы, независимо от того, обслуживает он адрес по месту последней регистрации наследодателя или нет.
По вопросам наследства, открывшегося до введения программы «Наследство без границ», обращаться следует только к нотариусу по месту открытия наследства / к нотариусу, уполномоченному вести наследственные дела по конкретному адресу (по месту последней регистрации умершего).
Со временем системой «Наследство без границ» начали пользоваться во многих регионах РФ. К примеру, в 2012 году она стала доступна для жителей Санкт-Петербурга, чем значительно упростила процедуру оформления права собственности.
Стоит отметить, что в 2014 году вступил в силу федеральный закон, предусматривающий создание Единой информационной системы нотариата (ЕИС). В связи с этим вся информация по наследственным делам, которые велись в системе, была перенесена в ЕИС. Однако принцип свободного выбора нотариуса по наследству сохранился.
Единая информационная система нотариата – автоматизированная информационная система, принадлежащая на праве собственности Федеральной нотариальной палате и предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обмена). Оператором единой информационной системы нотариата является Федеральная нотариальная палата. В единую информационную систему нотариата подлежат включению сведения, в том числе в форме электронных документов, о совершении нотариальных действий, а также иные сведения, предусмотренные Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.
. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, что соответствует характеру юридического факта – основания открытия наследства. В случае совершения таким лицом до своей смерти завещания, оно также будет именоваться завещателем.
При этом не имеет значения объем дееспособности наследодателя при наследовании по закону, в то время как для совершения распоряжений в отношении имущества на случай своей смерти гражданину необходим о обладать необходимым в соответствии с законом – полным – объемом дееспособности.
Также следует отметить, что и приобретение полной дееспособности ранее достижения установленного 18-летнего возраста позволяет таким лицам (эмансипированным – ст. 27 ГК РФ или вступившим в брак – п. 2 ст. 21 ГК РФ) распоряжаться принадлежащим им имуществом на случай своей смерти.
. Наследовать по закону имеют право граждане. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования наследуют по закону только выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ).
Действующее российское законодательство не ограничивает круг лиц, которые могут выступать в качестве наследников, их полом, возрастом, национальностью, гражданством и т.д., устанавливая лишь требование о нахождении их в живых в момент открытия наследства, а также рождение живыми лиц, зачатых при жизни наследодателя (ч. 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Такие лица в римском праве назывались насцитурусами (лат. nasciturus – тот, кто должен родиться в будущем).
К наследованию по завещанию могут призываться: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
К наследованию могут призываться только юридические лица, указанные в завещании, и при условии, что они существуют на день открытия наследства. Тем самым исключается передача наследственного имущества лицам, являющимся правопреемниками названных в завещании наследников – юридических лиц (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Исключением из данного принципа является включение в данный перечень наследственного фонда, учрежденного во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании (абз. 2 п. 1 1116 ГК РФ). Норма п. 2 ст. 1116 ГК РФ о призвании к наследованию Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований реализует закрепленный в п. 1 ст. 124 ГК РФ статус этих образований как участников гражданского оборота наряду с гражданами и юридическими лицами, т. е. на равных с ними правах, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
. Согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.
Указанные обстоятельства должны быть установлены в судебном порядке. Если же лицо осуждено за совершение преступления по неосторожности, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отстранения его от наследования в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Также граждане, лишенные права на наследование в порядке ст. 1117 ГК РФ, не призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону. Указанные правила применяются и к завещательному отказу, т. е. распространяются на недостойных отказополучателей. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить в соответствии с правилами об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ) все имущество, полученное им из состава наследства (п. 3 ст. 1117 ГК РФ).
Исходя из принципа свободы завещания представляется положительным моментом закрепление в п. 1 ст. 1117 ГК РФ положения о том, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
В перечень лиц, которые могут быть отстранены от наследования, закон (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ) включает родителей, которые не могут наследовать по закону после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. Кроме того, в п. 2 ст. 1117 ГК РФ предусмотрено, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Согласно нормам Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) обязанность по содержанию может лежать на родителях (ст. 80), на детях (ст. 87), на супруге (ст. 89), бывшем супруге (ст. 90), братьях и сестрах (ст. 93), дедушках и бабушках (ст. 94), внуках (ст. 95), воспитанниках (ст. 96), пасынках и падчерицах (ст. 97).
Лишение родительских прав или злостное уклонение от уплаты алиментов не является препятствием к наследованию по завещанию. Завещатель вправе простить своим будущим наследникам их недостойное поведение и сделать их наследниками по завещанию или же установить в их пользу завещательный отказ.
Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.
Вопросы для закрепления материала
1. Какими нормативными актами регулируется наследственное право?
2. Охарактеризуйте действие норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
3. Правопреемство. Исключение из правила об универсальном характере правопреемства.
4. Каковы основания наследования?
5. Что входит в состав наследства?
6. Что не входит в состав наследства?
7. Как определяется время открытия наследства?
8. Какими документами подтверждается факт и дата смерти наследодателя?
9. Кем выдается свидетельство о смерти на территории Российской Федерации?
10. Кем выдается свидетельство о смерти в случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации?
11. Каким документом подтверждается факт смерти в случае объявления судом гражданина умершим?
12. Сколько наследственных дел может быть заведено на открывшееся наследство?
13. Кто такие коммориенты и каков порядок открытия наследства после смерти каждого из них?
14. Что является местом открытия наследства?
15. Что может быть признано местом жительства?
16. Какими документами подтверждается место открытия наследства?
17. Если место жительства наследодателя неизвестно?
18. Что является местом открытия наследства в случае смерти гражданина в доме-интернате для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, другом учреждении социального назначения?
19. Что является местом открытия наследства после смерти солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву?
20. Что является местом открытия наследства после смерти гражданина, проживавшего на территории монастыря, храма, другого культового здания?
21. Как определяется место открытия наследства, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, находилось на территории иностранного государства?
22. Что является местом жительства несовершеннолетних?
23. Какие лица могут призываться к наследованию?
Практические задания
1. Заполните таблицу.
Имущественные права и обязанности могут входить в состав наследства, если наследодатель являлся их субъектом на день открытия наследства. В ряде договоров обязательства прекращаются смертью (как правило, одной из сторон). В ряде договоров происходит прекращение смертью не договора, а имущественного права, существовавшего у наследодателя в таком договоре.
2. Решите задачи.
Задача № 1
При дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 человека. Среди них оказались супруги Лядовы, доставленные в больницу в тяжелом состоянии. В 16.54 скончался Игорь Лядов, не перенеся операции, десять часов спустя скончалась его супруга. Общих детей у супругов не было. У супруги Игоря Лядова осталась сводная сестра и единокровный брат. У Игоря Лядова осталась дочь 17 лет, получавшая алименты от отца, и проживавшая отдельно, а также мать. Она заявила, что поскольку у мачехи наследников по закону нет, ее имущество должна была получить по наследству она как падчерица. Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить свидетельство о праве на наследство в имуществе отца, но права на имущество мачехи не имеет.
Вопросы к задаче:
1. Можно ли отнести к коммориентам супругов Лядовых?
2. Какой день считается временем открытия наследства после смерти каждого из супругов?
3. Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был дать нотариус, если бы было уточнено, что смерть супругов наступила в 2015 году или в 2017 году.
4. Кто из лиц, указанных в задаче, может быть призван к наследованию после Игоря Лядова? После смети его супруги?
Задача № 2
Классический пример из судебной практики. Мой клиент, назову его М., сожительствовал с гражданкой К. в течение 12 лет. Совместных детей у них не было. Однако у К. была совершеннолетняя дочь от официального брака. За 12 лет К. и М. приобрели загородный дом, автомобиль и капитальный гараж. Недвижимая собственность была зарегистрирована на К. В октябре 2007 года женщина попала в ДТП и через два дня скончалась в больнице, не приходя в сознание. Завещания, естественно, не было. Прямой наследницей оказалась дочь покойной, которая не собиралась уступать сожителю матери ни копейки из имущества.
Дайте консультацию М.
Задача № 3
20 мая 2010 г. коллекционер марок Иван Петров по договору безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику выставочного зала своему брату Борису Петрову коллекцию марок, посвященную 65-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, а последний обязался вернуть коллекцию в том же состоянии, в каком он ее получил. Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 30 мая братья Петровы, возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 20 июня в нотариальную контору обратились с заявлениями о принятии наследства братьев Петровых: внук Ивана Петрова – Петр Иванов и племянница погибших – Людмила Петрова. Других наследников по закону у братьев Петровых не было.
Решите задачу.
Задача № 4
Находясь в отпуске в г. Сочи, в результате несчастного случая 20 августа 2010 г. умерла 38-летняя Нина Николаева, проживавшая в г. Пскове. Совместно с Н. Николаевой в Пскове проживали ее несовершеннолетняя дочь Ксения и муж Леонид, а в Воронеже проживал ее отец П. Попов.
Имущество Н. Николаевой состояло из 2/3 долей в праве общей долевой собственности на квартиру в Воронеже, садового домика и земельного участка; в период ее брака была приобретена квартира в Пскове.
После открытия наследства наследники обратились к нотариусу, который в установленные сроки выдал им свидетельства о праве на наследство по закону.
Однако спустя полгода после этого П. Поповым были совершены противоправные действия (нанесение побоев) в отношении Леонида Николаева, что подтверждается приговором суда.
Леонид Николаев, действующий в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Ксении Николаевой, обратился в суд с иском к П. Попову о признании его недостойным наследником. Исковые требования он мотивировал тем, что Поповым были допущены действия, направленные на увеличение его доли в наследственном имуществе.
Вопросы к задаче:
1. Как определить место открытия наследства Н. Николаевой?
2. Какое решение должен вынести суд?
3. Кто будет являться наследниками Н. Николаевой и в каких долях?
Задача № 5
65-летняя Ольга Зотова с 2011 г. проживала в Казани у своей племянницы Анны. До этого времени она жила вместе со своими детьми – дочерью Ксенией и сыном Иваном в Ростове. У О. Зотовой было сложное материальное положение: сын Иван в силу болезни являлся нетрудоспособным, а дочь Ксения денег на содержание матери не давала, дома практически не появлялась, а после того, как узнала, что О. Зотова обратилась в суд с требованием об уплате алиментов на содержание матери, избила ее. К. Зотова была осуждена за умышленное причинение легкого вреда здоровью матери. В 2013 г. О. Зотова умерла, не оставив завещания. На наследство претендовали дети умершей и ее племянница, а также бывший муж О. Зотовой. Иван Зотов обратился к нотариусу с требованием признать свою сестру Ксению недостойным наследником и лишить наследства.
Вопросы к задаче:
1. Как определить место открытия наследства О. Зотовой?
2. Является ли Ксения Зотова недостойным наследником?
3. Кто будет являться наследниками О. Зотовой и в каких долях?
Задача № 6
От остановки сердца 23 ноября 2012 г. умер находившийся на службе на морском судне Петр Степанов. В Москве у П. Степанова проживали жена Ирина и сын Сергей, в Воронеже его бывшая супруга Нонна и сын от первого брака Алексей, в Самаре – родители. П. Степанов большую часть времени проводил на службе, в отпуск приезжал погостить к родителям, а зарегистрирован был в г. Москве. По поводу наследства Петра Степанова, состоящего из квартиры в Москве, приобретенной в период второго брака; денежных средств на счету в банке; а также полученных за месяц до смерти в дар от родителей золотых часов, возник спор.
Вопросы к задаче:
1. Как определить место открытия наследства П. Степанова?
2. Кто будет являться наследниками П. Степанова и в каких долях?
Задача № 7
У Ерохина Михаила отец был признан виновным в совершении преступления, а именно убийства своей матери Ерохиной Юлии, данный факт подтверждается вступлением в законную силу приговора суда. После гибели бабушки в наследственную массу входили: машина Mitsubishi Lancer, 4-х комнатная приватизированная квартира в г. Люберцы.
Ерохин Михаил обратился к нотариусу для открытия наследства. Нотариус в данной ситуации пояснил, что он не имеет права на квартиру, так как отец не вступал в наследство. Других наследников нет.
В чью собственность перейдет квартира и машина?
Задача № 8
Отец мужа Герцевой Татьяны умер 14.12.2010 г. Она организовала его похороны, оплатила кредит за машину и должным образом следила за квартирой и оплачивала услуги коммунальных платежей.
23.08.2011 г., считая себя единственной достойной наследницей по закону, она обратилась в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. Нотариус известил Герцеву Татьяну о том, что отец мужа завещал свое имущество в равных долях соседке Сытиной Диане и другу Свешникову Павлу.